Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

История возникновения и развития наследственного права

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В части третьей ГК РФ, введенной в действие с 1 марта 2002 г., приоритетным основанием наследования признано наследование по завещанию, а не по закону (в отличие от ГК РСФСР). Такой подход направлен на преодоление сложившейся в общественном сознании россиян традиции, когда составление завещания было скорее исключением, чем правилом. Теперь можно завещать земельные участки, предприятия… Читать ещё >

История возникновения и развития наследственного права (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Наследственное право неразрывно связано с частной собственностью. Его не было при первобытном родовом строе, когда существовала лишь так называемая родовая собственность, т. е. собственность рода в целом. Возникавшие при этом отношения регулировались не нормами права, которых еще не было, а многовековыми традициями и обычаями. Только появление частной собственности обусловило возникновение наследственного права как определенного порядка перехода частной собственности после смерти ее обладателя к другим лицам.

Развитие наследственного права определяется развитием двух основных институтов гражданского права кроме права частной собственности и семьи и лежащих в их основе производственными отношениями.

При феодальном строе характерные для этого периода сословные, национальные, половые и вероисповедные различия и привилегии наложили печать и на содержание наследственного права.

По «Русской Правде» (древнерусский кодифицированный акт, действовавший в XI—XV вв.) различалось наследование в классе крестьян — смердов. В наследственное имущество включались дом, двор, товар, челядь, скот. Земля принадлежала роду в целом и по наследству не переходила. Завещание выражалось исключительно в устной форме. Однако воля завещателя ограничивалась лишь возможностью перераспределить наследство только между наследниками по закону. Такими наследниками являлись исключительно дети умершего, а конкретно — сыновья. Дочери могли наследовать имущество только при отсутствии сыновей у наследодателя. На сыновей, получивших наследство, возлагалась обязанность выделить своим сестрам приданое.

Наследственное имущество распределялось своеобразно: часть его выделялась в пользу церкви, часть — жене наследодателя. Оставшееся имущество делилось поровну между его сыновьями. При этом дом и двор умершего отца переходили к его младшему сыну.

После смерти боярина, не имевшего детей, его имущество переходило к князю как выморочное. После смерти смерда князь получал его имущество даже при наличии дочерей у умершего.

В Московском государстве различие прав сыновей и дочерей на наследование недвижимого имущества формулировалось так: «Вотчине — сын воттич, а дочь не вотчица, покамест братья живы» .

С конца XV в. началось расширение круга наследников по закону за счет родственников по боковой линии до пятой степени родства в следующих нормативных актах: в Судебнике Ивана III (1497 г.), в Судебнике Ивана IV (1550 г.), в Соборном уложении (1649 г.). Наследниками по завещанию назначались законные наследники или родственники до пятой степени родства либо церковь, а легатариями — посторонние лица. При этом вводились следующие ограничения: нельзя было завещать все имущество церкви, лишать наследства жену и ближайших родственников. По-прежнему к наследованию по закону не призывались дочери при наличии сыновей наследодателя. Приданое, выдаваемое дочерям, по своей правовой природе было похоже на наследство и не связывалось с обязательным замужеством.

В 1714 г. Петр I издал Указ о единонаследии, согласно которому в отношении недвижимого имущества к наследованию как по закону, так и по завещанию призывался только один наследник (главный). Так, наследником по завещанию мог быть избран один из сыновей, а при их отсутствии — одна из дочерей. Этот указ был отменен Указом императрицы Анны Иоановны в 1731 г. Последним были установлены новые правила наследования по закону:

  • • все имущество переходило в равных долях ко всем сыновьям наследодателя;
  • • дочери при наличии сыновей получали 1/14 часть недвижимого и 1/8 часть движимого имущества умершего отца;
  • • пережившему супругу полагалась 1/7 часть недвижимого и ¼ часть движимого имущества наследодателя;
  • • родители после смерти своих бездетных детей получали обратно в собственность все имущество, переданное ими детям, а также право пожизненного пользования их благоприобретенным имуществом[1].

Французская революция 1792 г., упразднившая сословные и иные различия, реформировала и наследственное право. Так, Конвент (законодательное собрание) отменил преимущества мужского пола над женским и ввел равенство их в наследовании. Вместе с тем свобода завещания была ограничена установлением так называемой обязательной законной доли в пользу ближайших родственников.

При разработке и принятии нового Свода законов Российской Империи (1835−1917) опыт Французской революции учтен не был. Как и прежде, призвание к наследованию осуществлялось по завещанию и по закону. Наследование по закону основывалось на кровном родстве и осуществлялось по линиям — сначала в пользу нисходящих родственников, а при отсутствии последних — в пользу боковых и восходящих родственников. Родственники одинаковой степени родства делили наследство между собой поровну, а наследники, призывавшиеся по праву представления, делили между собой часть наследства, причитавшуюся их умершему родителю. До 1912 г. дочери призывались к наследованию только при отсутствии сыновей наследодателя и нисходящих родственников. В 1912 г. дочери были уравнены в наследственных правах с сыновьями наследодателя (спустя 120 лет после Французской революции 1792 г.).

XIX в.- век расцвета капитализма — характеризуется двойственным отношением господствующего класса к наследственному праву. С одной стороны, принципиальная защита частной собственности, лежащей в основе буржуазного строя, диктовала неприкосновенность наследственного права, а с другой — рост государственного бюджета все сильнее толкал государственные органы на вторжение в отношения частной собственности. Оставляя в неприкосновенности свободу завещания, буржуазные законодательства вводят значительные наследственные налоги и их прогрессивную систему. Ставки наследственных налогов повышались в зависимости от увеличения стоимости наследственного имущества и от удаленности степени родства между наследодателем и наследником.

К. Маркс и Ф. Энгельс в 1848 г. сформулировали свое отношение к наследственному праву в «Манифесте коммунистической партии», продекларировав «уничтожение права наследства». Оно было осуществлено РСДРП (б) после Октябрьской революции в России. Декретом Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» наследование как по завещанию, так и по закону было отменено. Всякое посмертное имущество было объявлено собственностью государства. Имущество, составлявшее принадлежность трудового хозяйства, оставалось в управлении и распоряжении неимущих и нетрудоспособных участников этого хозяйства. Таким образом, оставление в частном обладании чьего-либо посмертного имущества по декрету являлось как бы заменой социального обеспечения.

Практическое значение этого декрета было невелико, поскольку «эксплуататорские элементы» были лишены собственности и без отмены наследования, а трудящиеся и после смерти одного из членов семьи продолжали владеть и пользоваться имуществом, которое составляло основу их домашнего хозяйства.

Переход России к новой экономической политике, повлекший за собой восстановление частнособственнических отношений, возродил и наследственное право. Гражданский кодекс РСФСР от 31 октября 1922 г. (далее — ГК РСФСР 1922 г.) уже содержал главу «Наследственное право». Им допускалось наследование как по закону, так и по завещанию. Однако наследниками могли быть только нисходящие родственники (дети, внуки, правнуки), переживший супруг и нетрудоспособные и неимущие лица, бывшие на иждивении умершего лица не менее одного года до его смерти. Родители после детей, братья, сестры, племянники не являлись наследниками (если не были иждивенцами умершего лица). Наследственные доли всех наследников были равны. Изменение долей было возможно только в завещании. Завещать имущество можно было также в пользу государственных, партийных, профессиональных и кооперативных организаций. Завещание должно было быть удостоверено в нотариальном порядке.

С целью охраны интересов несовершеннолетних было установлено, что они не могут быть лишены наследственного права завещателем. Нельзя было также уменьшить долю несовершеннолетнего более чем на ¼ того, что ему причиталось бы в случае наследования по закону.

С наследственного имущества взимался наследственный налог по прогрессивной системе.

Последующее развитие наследственного права как в советский, так и в постсоветский период свидетельствует о постепенном отказе законодателя от ограничений в области наследования, существовавших в первые годы советской власти. Так, расширился круг наследников по закону, круг вещей, переходящих по наследству, был закреплен принцип свободы завещания.

В части третьей ГК РФ, введенной в действие с 1 марта 2002 г., приоритетным основанием наследования признано наследование по завещанию, а не по закону (в отличие от ГК РСФСР). Такой подход направлен на преодоление сложившейся в общественном сознании россиян традиции, когда составление завещания было скорее исключением, чем правилом. Теперь можно завещать земельные участки, предприятия, недвижимость, а также разнообразные имущественные права. Законным считается не только нотариально удостоверенное, но и закрытое завещание, содержание которого может быть известно только завещателю; в этом случае нотариально заверяется лишь факт передачи его нотариусу. Законным признается и завещание, составленное в простой письменной форме, но только в том случае, если завещатель не имел возможности составить его по общим правилам, например находился в положении, угрожающем его жизни.

Однако свобода завещания осталась ограничена правилами, касающимися обязательной доли в наследстве. Так, несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг, родители или иждивенцы наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. В ГК РСФСР обязательная доля составляла 2/3. Уменьшение этой доли направлено на то, чтобы реализация обязательного права в наименьшей степени противоречила бы воле наследодателя, выраженной им в завещании.

Если наследодатель не оставил после себя завещания, то в силу вступает наследование по закону. При этом наследственное имущество переходит в собственность наследников в равных долях. ГК РСФСР предусматривались только две очереди наследников. Частью третьей ГК РФ фактически устанавливаются восемь очередей. Стать наследниками могут не только дети, супруг, родители, братья, сестры, дедушки и бабушки с обеих сторон, дяди и тети и т. п., но и пасынки и падчерицы, а при отсутствии других наследников — иждивенцы, проживавшие вместе с гражданином, оставившим наследство.

Большим достижением законодательства стала отмена налогов с большинства видов имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, предусмотренная Федеральным законом от 1 июля 2005 г. № 78-ФЗ «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» .

  • [1] Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Д., 1995. С. 488−492.
Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой