Общественно опасные последствия и причинная связь в Российском уголовном праве
Н. Ф. Кузнецова и И. М. Тяжкова различают общественно опасные последствия по конструкции состава преступления на простые (одновременные и однородные) и сложные (комплексные, длящиеся). Как они считают, «это определяется тем, имеет ли состав два объекта, либо содержательными особенностями одного объекта, либо спецификой процесса причинения вредных изменений по продолжительности» Кузнецова, Н. Ф… Читать ещё >
Общественно опасные последствия и причинная связь в Российском уголовном праве (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Аннотация.
Выпускная квалификационная работа содержит 50 страниц..
В данной работе поднимаются проблемы, связанные с общественно опасными последствиями и причинной связью в Российском уголовном праве, изложены и пояснены законодательные акты.
В работе рассматриваются основные аспекты уголовно-правовой концепции общественно-опасных последствий в российском уголовном праве.
Также рассматривается концепция причинной связи в российском уголовном праве, анализируются проблемы определения российскими судами причинной связи между действием и общественно-опасными последствиями. При этом проблемы правильного установления причинной связи в уголовном праве рассмотрены на ряде примеров из практики уголовного судопроизводства.
Работа состоит из введения, двух частей, заключения, списка использованных источников.
The summary.
Final qualifying work contains 50 pages. In the given work the problems connected with socially-dangerous consequences and a causal relationship in the Russian criminal law rise, acts are stated and explained. In work the basic aspects of criminally-legal concept of socially-dangerous consequences in the Russian criminal law are considered. Also the concept of a causal relationship in the Russian criminal law is considered, problems of definition by the Russian courts of a causal relationship between action and socially-dangerous consequences are analyzed. Thus problems of a correct establishment of a causal relationship in criminal law are considered on a number of examples from practice of criminal legal proceedings. Work consists of the introduction, two parts, the conclusion, the list of the used sources.
1 Уголовно-правовая концепция общественно-опасных последствий в российском уголовном праве.
1.1 Общие положения, касающиеся объективной стороны преступления, в современном уголовном праве.
1.2 Общественно-опасные последствия в российском уголовном праве.
2 Проблемы определения российскими судами причинной связи между действием и общественно-опасными последствиями.
2.1 Уголовно-правовая концепция причинной связи в российском уголовном праве.
2.2 Проблемы правильного установления причинной связи в уголовном праве.
Заключение
.
Список использованных источников
.
Гарантия правильного разрешения уголовного дела в процессе судопроизводства зависят от полноты, всесторонности, объективности установления элементов, подлежащих доказыванию.
Обзор юридической литературы позволяет утверждать, что деяние, общественно опасные последствия и причинная связь относятся к числу обязательных признаков объективной стороны состава правонарушения. Все три обязательных признака объективной стороны состава правонарушения диалектически взаимосвязаны между собой, т.к. последствий не может быть без деяния, а само деяние влечет неблагоприятные изменения (последствия) в объекте правового регулирования или объекте правовой охраны.
Целесообразно отметить, что собственного понятия причинной связи теория уголовного права не изобретает, а исходит из философского учения о причинности. «Все в мире имеет свою причину. Каждая причина, в свою очередь, является следствием другой причины» Андреев, И. Православная апологетика / И. Андреев [Электронный ресурс]. — М.: Сретенский монастырь, 2006. — С. 216. — ISBN 5−7533−0004−9. — Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/..
С точки зрения материалистической философии, причинная связь объективна, т. е. существует независимо от сознания и воли человека, и является познаваемой. Как считает Н. Ф. Кузнецова, установление причинной связи всегда должно предшествовать установлению наличия или отсутствия вины: если нет причинной связи, не может идти речи и о виновном отношении человека к наступившим последствиям Кузнецова, Н. Ф. Курс уголовного права. Общая часть / Н. Ф. Кузнецова. — М.: ИКД «Зерцало-М», 2007. — С. 246. — ISBN 978−5-94 373−034−6.
Первым в советской юридической литературе систематическим исследованием причинной связи в уголовном праве считается книга профессора Т. В. Церетели «Причинная связь в уголовном праве» (1957), в которой она раскрывает соотношение причинной связи и вины в общем понятии преступления и тому подобные проблемы. Профессор Церетели устанавливает следующий порядок определения уголовной ответственности: «Нельзя, — говорит она, — ставить вопрос об общественной опасности деяния и лица, если действие лица не содействовало наступлению последствия» Церетели, Т. В. Причинная связь в уголовном праве / Т. В. Церетели. — Тбилиси: Изд-во Тбилисского университета, 1957. — С. 117.
Именно в этом заключается практическая значимость общественно-опасных последствий и причинной связи. Лицо может отвечать только за те последствия, которые являются результатом его деяния, которые находятся с ним в причинной связи. Если причинение вреда объекту уголовно-правовой охраны обусловлено не деянием лица, а действиями третьих лиц, влиянием внешних сил, то совершённое деяние не может быть признано преступным, влекущим причинение вреда общественным отношениям Рарог, А. И. Уголовное право России. Части общая и особенная: курс лекций / под ред. А. И. Рарога. — М.: ТК Велби, 2007. — С. 80. — ISBN 978−5-482−1 292−1. .
Основная проблема общественно-опасных последствий и причинной связи в российском уголовном праве заключается в трудности определения причиной связи между действием (бездействием) и общественно-опасными последствиями. В практике российских судов есть немало случаев, когда в аналогичных ситуациях суды приходят к противоположным выводам. Одни утверждают, что связь между действием и общественно-опасным последствием есть, другие в аналогичных случаях утверждают, что такая связь отсутствует.
Актуальность настоящего исследования объясняется практической значимостью изучаемых проблем, и тем, что уголовно-правовая концепция причинной связи между действием (бездействием) и общественно-опасными последствиями до сих пор является одной из самых изучаемых проблем уголовного права.
Так, Николаева Ю. В. Николаева, Ю.В. Уголовное право. Общая часть: учебный курс / Ю. В. Николаева [Электронный ресурс]. — М.: Московский институт экономики, менеджмента и права, 2007. — С. 164. — ISBN 978−5-392−166−8. — Режим доступа: http://www.e-college.ru. посвятила целый раздел своего учебного курса проблемам общественно-опасных последствий и причинной связи в современном уголовном праве.
Теории причинной связи и другие проблемы в этой сфере рассматривал в своем учебнике уголовного права А. В. Наумов Наумов, А.В. Российской уголовное право. Общая часть / А. В. Наумов. — М.: Волтерс Клувер, 2008. — С. 316. — ISBN 978−5-46 600−257−7.
Общественно-опасные последствия и причинная связь в Российском уголовном праве рассматривается также такими авторами, как В. В. Диаконов, Д. Г. Зарян, Н. Ф. Кузнецова, Г. М. Резник, Р. Л. Хачатуров и мн. др.
Объект настоящего исследования: объективная сторона преступления в Российском уголовном праве.
Предмет настоящего исследования: общественно-опасные последствия и причинная связь в Российском уголовном праве.
Цель настоящего исследования: рассмотреть теоретические и практические аспекты Общественно-опасные последствия и причинная связь в Российском уголовном праве.
Цель определила решение следующих задач:
— рассмотреть уголовно-правовую концепцию общественно-опасных последствий и причинной связи в Российском уголовном праве;
— проанализировать проблемы определения российскими судами причинной связи между действием и общественно-опасными последствиями.
Методы исследования: способы выявления и обобщения фактов в практике; анализ законодательства и соответствующей литературы; сравнение и аналогия.
1 Уголовно-правовая концепция общественно-опасных последствий в российском уголовном праве.
1.1 Общие положения, касающиеся объективной стороны преступления, в современном уголовном праве.
Как уже говорилось выше, деяние, общественно опасные последствия и причинная связь относятся к числу обязательных признаков объективной стороны состава правонарушения. Для правильного определения объективной стороны преступления необходимо выявлять причинную связь между действием или бездействием лица и наступившими последствиями либо возможностью их наступления.
В уголовном праве считается, что объективная сторона преступления — это внешнее волевое выражение поведения субъекта по отношению к объекту посягательства, выражающееся в действии, запрещённом уголовным законом или в бездействии, когда закон требует от субъекта совершения определённых действий Диаконов, В.В. Уголовное право России. Общая часть: учебное пособие / В. В. Диаконов [Электронный ресурс]. - М.: Информационно-образовательный юридический портал allpravo, 2008. — Режим доступа: http://www.allpravo.ru/.. Исходя из этого, к признакам объективной стороны относятся: действие или бездействие, посягающее на тот или иной объект; общественно опасные последствия; причинная связь между действием (бездействием) и последствиями; способ, место, время, обстановка, средства и орудия совершения преступления. При этом общественно опасное деяние, общественно опасные последствия и причинная связь между ними являются обязательными признаками объективной стороны состава преступления. Остальные элементы объективной стороны — факультативные.
Как и все остальные признаки состава преступления, признаки объективной стороны закреплены в уголовном кодексе РФ: в общей части уголовного закона закреплены признаки, характерные для всех преступлений, а в особенной — те из них, которые присущи лишь деяниям определённого рода.
Литературный обзор специальной литературы и законодательства Российской Федерации позволяет нам сделать вывод, что понятие «деяние» в российском уголовном праве употребляется в двух значениях — широком и узком. При этом в широком значении, как утверждают Л.В. Иногамова-Хегай, А. И. Рарог и А. И. Чучаев «под ним понимается само преступление, то есть деяние отождествляется с посягательством в целом». А в узком смысле деяние «выступает в качестве родового понятия двух форм человеческого поведения: действия и бездействия» Иногамова-Хегай, Л. В. Российское уголовное право. Общая часть / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева — М.: Проспект, 2009. — С. 54. — ISBN 978−5-392−260−3.
В широком смысле указанный термин, по нашему мнению, употребляется, в ст. 2 УК РФ, где в целях исполнения задач рассматриваемого Кодекса, а именно охраны «прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений» устанавливается, «…какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями…» Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [федер. закон: принят Гос. Думой 24 мая 1996 года: по состоянию на 13 февраля 2009.]: справочно-правовая система ГАРАНТ / НПП «ГАРАНТ-Сервис». — Электрон.дан. — Н., 2007. — 1 электрон.опт.диск (СД-КОМ). То есть в УК РФ определение того, какие опасные деяния признаются преступлениями является одним из основных способов реализации задач УК.
Также широкое значение придается понятию деяния в ст. 8, 9 и 14 УК РФ. Так, в ст. 8 УК РФ говорится «Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом» Там же. Ст. 8., то есть для привлечения какого-либо лица к уголовной ответственности необходимо, чтобы общественно опасное деяние, совершенное данным лицом было предусмотрено уголовным законом и содержало как объективные, так и субъективные «признаки, необходимые и достаточные для привлечения лица к уголовной ответственности» Кучерова, И. И. Комментарий к УК РФ / И. И. Кучерова. — М.: Экзамен, 2008. — С. 476. — ISBN 978−5-377−1 409−6.; в ст. 9 УК РФ указано «преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий» Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [федер. закон: принят Гос. Думой 24 мая 1996 года: по состоянию на 13 февраля 2009.]: справочно-правовая система ГАРАНТ / НПП «ГАРАНТ-Сервис». — Электрон.дан. — Н., 2007. — 1 электрон.опт.диск (СД-КОМ). То есть принципиально важным является положение, что временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия), независимо от времени наступления последствий (ч. 2 ст. 9). Это положение имеет особое значение в случае деяний с отдаленными последствиями, когда между совершением самого действия (бездействия) и общественно опасными последствиями такого поведения проходит время, подчас довольно значительное, и, соответственно, необходимо определить: 1) преступность деяния уже в момент учинения действия (бездействия); 2) с какого момента исчислять течение срока давности привлечения к уголовной ответственности; 3) применять ли закон, действовавший во время совершения деяния, или новый закон, действующий в момент наступления последствий, если этот закон усилил ответственность, и т. д.
Например, если подросток в возрасте 13 лет 11 месяцев и 25 дней нанес потерпевшему опасное ранение и тот скончался через 10 дней, следует признать, что общественно опасное деяние совершено лицом, не являвшимся субъектом преступления, что исключает уголовную ответственность.
В статье 14 общей части УК РФ закреплено, что основным содержанием объективной стороны преступления являются действие или бездействие. «1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.
2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности" Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [федер. закон: принят Гос. Думой 24 мая 1996 года: по состоянию на 13 февраля 2009.]: справочно-правовая система ГАРАНТ / НПП «ГАРАНТ-Сервис». — Электрон.дан. — Н., 2007. — 1 электрон.опт.диск (СД-КОМ).
Таким образом, в ст. 14 законодатель закрепил две отличающиеся по внешнему выражению формы общественно опасного поведения: действие и бездействие.
Как утверждают Хачатуров Р. Л. и Зарян Д. Г. «деяние — сердцевина объективной стороны состава правонарушения. Оно может быть выражено как в форме действия, так и в форме бездействия, а некоторые ученые выделяют еще и третью форму — ненадлежащим образом выполненное действие» Хачатуров, Р. Л. Правовое бездействие: вопросы теории / Р. Л. Хачатуров, Д. Г. Зарян [Электронный ресурс]: спецвыпуск журнала «Представительная власть — XXI век». — 2007. — № 73. — С. 1. — Режим доступа: http://www.pvlast.ru/.. Действительно, анализ содержания Особенной части УК РФ позволяет установить, что одни преступления совершаются путем действия, например, убийство (ст. 105 УК РФ), а другие только путем бездействия, например, оставление в опасности (ст. 125 УК РФ), неуплата налогов (ст. 198 УК РФ). Имеются также и такие преступления, которые могут совершаться как действием, так и бездействием, например, нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ), или разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ), или злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
Во второй части статьи 14 УК Ф пояснено, что деяние может иметь форму действия (т.е. активного поведения) либо бездействия (т.е. пассивного поведения, выражающегося в несовершении конкретного действия, которое лицо было обязано и могло совершить). И активное, и пассивное поведение, кроме своего внешнего проявления, должно быть осознанным.
По мнению Р. Л. Хачатурова и Д. Г. Зарян, «общность действия и бездействия определяется тем, что социальная сущность этих актов поведения зависит не от того, имеется или отсутствует в данном случае телодвижение, а от того, в каких условиях, в какой связи и взаимосвязи с окружающими явлениями и процессами совершается акт поведения».
В то же время, как считает Н. Ф. Кузнецова, «преступное действие — это общественно опасное, противоправное, волевое, сложное и активное по своему характеру поведение человека, которое причиняет или может причинить вред охраняемым законам интересам» Кузнецова, Н. Ф. Курс уголовного права. Общая часть / Н. Ф. Кузнецова. — М.: ИКД «Зерцало-М», 2007. — С. 286. — ISBN 978−5-94 373−034−6.
А. В. Наумов утверждает «каждое уголовно-правовое деяние вызывает определенные изменения в охраняемых уголовным законом объектах, которым причиняется вред или которые ставятся под непосредственную угрозу причинением вреда» и считает, что «причинение определенного вреда объектам уголовно-правовой охраны в результате совершенного общественно опасного деяния (действия или бездействия)» — это и есть «преступное последствие (результат)» Наумов, А. В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментирование судебной практики / под ред. Г. М. Резника. — М.: Волтерс Клувер, 2005. — С. 319. — ISBN 5−46 600−113−9.
Таким образом, и Р. Л. Хачатуров с Д. Г. Зарян и Н. Ф. Кузнецова, и А. В. Наумов, а также другие исследователи данной проблемы придерживаются того мнения, что главной для преступного действия является не физическая, а социальная характеристика, в качестве которой выступает его общественная опасность.
Рассмотрим более подробно, что же понимается под общественно опасным последствием в российском уголовном праве.
1.2 Общественно-опасные последствия в российском уголовном праве Исходя из вышесказанного, можно определить деяние, как общественно опасное, противоправное, осознанное, волевое, сложное по характеру действие или бездействие, нарушившее или создавшее реальную угрозу нарушения общественных отношений, взятых под охрану Уголовным кодексом РФ.
Это определение наиболее полно отражает все признаки преступления, как опасного социального явления, к которым относятся общественная опасность, противоправность, виновность, деликтоспособность и др.
На наш взгляд, в теории уголовного права пока не выработано единого понятия общественно опасных или, что одно и тоже, преступных последствий. Многие ученые, как, например, О. Г. Ковалев или Н. Ф. Кузнецова, связывают их с происшедшими в результате преступления изменениями в объекте посягательства. Так, О. Г. Ковалев определяет «общественно опасные последствия (преступные последствия, преступный вред)», как «имеющие объективно вредный характер изменения объекта уголовно-правовой охраны (общественного отношения, интереса, блага), возникшие в результате совершения преступного деяния» Ковалев, О. Г. Уголовное право России. Общая часть / отв. ред. Ковалев О. Г. — М.: Дашков и К, 2007. — С. 287. — ISBN 978−5-94 798−878-X.; Н. Ф. Кузнецова как «вредные… изменения в охраняемых уголовным законодательством общественных отношениях, производимые преступным действием или бездействием субъекта» Кузнецова, Н. Ф. Курс уголовного права. Общая часть / Н. Ф. Кузнецова. — М.: ИКД «Зерцало-М», 2007. — С. 321. — ISBN 978−5-94 373−034−6.; В. В. Сверчков полагает, что «преступные последствия — это противоправное изменение общественных отношений, заключавшееся в полном или частичном, временном или постоянном затруднении или ликвидации возможности осуществления субъектом отношений своих интересов» Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и Особенная части / В. В. Сверчков. — М.: Высшее образование, 2008. — С. 301. — ISBN 978−5-9692−0336−2. К их точке зрения присоединяются И. М. Тяжкова, А. В. Наумов и др.
Иначе к определению данного признака объективной стороны преступления подходит Ю. В. Николаева, которая считает, что «общественно опасные последствия — это вред, нанесенный общественным отношениям, охраняемым уголовным законом, в результате совершения общественно опасного деяния» Николаева, Ю.В. Уголовное право. Общая часть: учебный курс / Ю. В. Николаева [Электронный ресурс]. — М.: Московский институт экономики, менеджмента и права, 2007. — С. 371. — ISBN 978−5-392−166−8. — Режим доступа: http://www.e-college.ru..
Как считает В. Т. Батычко, «общественная опасность деяния заключается в том, что преступление всегда посягает на особо важные общественные ценности, определенные как объект уголовно-правовой защиты в Особенной части Уголовного кодекса… Общественно опасные последствия в ряде преступлений являются обязательным элементом объективной стороны преступления. Последствия могут быть материальными (материальный или физический вред) и нематериальными (моральный вред) «Батычко, В.Т. Уголовное право. Общая и Особенная части: курс лекций [Электронный ресурс] / В. Т. Батычко. — Таганрог.: ТГРУ, 2006. — С. 131. — Режим доступа: http://ints.ifolder.ru/..
К их мнению присоединяется В. С. Комиссаров, понимающий под преступными последствиями «ущерб, от причинения которого соответствующее общественное отношение охраняется средствами уголовного права» Комиссаров, В. С. Российское уголовное право. Общая часть // под ред. В. С. Комиссарова — СПб.: Питер, 2005. — С. 256. — ISBN 5 -469−606-.
Некоторые ученые считают необходимым в понятие общественно опасных последствий включать причину их возникновения и их существенные признаки. Так, Р. Г. Матушевский пишет: «Преступные последствия — это общественно опасный ущерб, отражающий свойства преступного деяния и объекта посягательства, наносимый виновным поведением, от причинения которого соответствующее общественное отношение охраняется средствами уголовного кодекса» Матушевский, Р.Г. Уголовное право. Общая часть / Р. Г. Матушевский. — М.: А-Приор, 2009. — С. 59. — ISBN 978−5-384−208−6.
А. Н. Игнатов и Ю. А. Красиков преступные последствия отождествляют с преступным результатом Игнатов, А.Н. Уголовное право России. Общая часть / под ред. А. Н. Игнатова, Ю. А. Красикова — М.: Норма, 2005. — С. 204. — ISBN: 5−89 123−893−4. С ними категорически не согласны Л.В. Иногамова-Хегай, А. И. Рарог и А. И. Чучаев, которые видят под результатом преступления — «социально вредное изменение охраняемого законом объекта, произведенное целенаправленным воздействием лица либо косвенно наступившее от такого воздействия», а под последствием преступления — «тоже социально вредное изменение охраняемых законом отношений, но причиненное неосторожным поведением лица либо наступившее от произведенного этим лицом преступного результата. Последствием является также вредное изменение охраняемого законом объекта, происшедшее при виновном воздержании лица от совершенствования требуемого действия» Иногамова-Хегай, Л. В. Российское уголовное право. Общая часть / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева — М.: Проспект, 2009. — С. 60. — ISBN 978−5-392−260−3.
Мы согласны с мнением Л.В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева, так как на наш взгляд, «преступный результат» более широкое понятие, чем «преступное последствие», и отличаются они друг от друга по объему, а не по механизму воздействия на объект.
Так, при хищении детали станка, в результате чего цех простоял месяц и понес убытки на миллионы рублей, преступным последствием будет считаться стоимость похищенной детали, а преступным результатом — весь вред, причиненный данным посягательством. При этом для квалификации преступления значение будет иметь общественно опасное последствие, а не преступный результат.
Анализируя все вышеприведенные определения, можно прийти к выводу, что, по мнению всех авторов, преступные последствия непосредственно связаны с объектом преступления. Как отмечают Л.В. Иногамова-Хегай, А. И. Рарог и А. И. Чучаев «в этом проявляется их дуалистичная природа: являясь признаком объективной стороны преступления, преступные последствия выражаются в нарушении объекта посягательства» Там же. С. 61. .
Таким образом, общественно — опасные последствия характеризуются двумя специфическими признаками: во-первых, им выступает вред, причиненный объекту преступления; во-вторых, преступным последствием является не любой вред, а лишь тот, что указан в диспозиции уголовно-правовой нормы.
Кроме того, отсутствие каких-либо предусмотренных в статьях Особенной части УК РФ позитивных признаков, характеризующих общественную опасность деяния, влечет отсутствие деяния как уголовно-правового явления.
В общей части УК РФ предусмотрены нормы, которые исключают общественную опасность деяния при его формальном совпадении с деянием, предусмотренным Особенной частью УК. Так, в ч. 2 ст. 14 УК РФ сказано «Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности» Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [федер. закон: принят Гос. Думой 24 мая 1996 года: по состоянию на 13 февраля 2009.]: справочно-правовая система ГАРАНТ / НПП «ГАРАНТ-Сервис». — Электрон.дан. — Н., 2007. — 1 электрон.опт.диск (СД-КОМ). Малозначительность деяния, по мнению А. В. Наумова, Н. М Резник «означает, что оно лишь формально содержит признаки какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, но на самом деле не представляет общественной опасности» Наумов, А. В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментирование судебной практики / под ред. Г. М. Резника. — М.: Волтерс Клувер, 2005. — С. 42. — ISBN 5−46 600−113−9.. Таким образом, при уточнении общественно-опасных последствий имеет значение степень причинения вреда. Под вредом здесь понимается именно существенный вред, так как признак общественной опасности предполагает именно такую качественную определенность.
Необходимо отметить, что общественная опасность деяния исключается при необходимой обороне (ст. 37 УК РФ). «Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия» Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [федер. закон: принят Гос. Думой 24 мая 1996 года: по состоянию на 13 февраля 2009.]: справочно-правовая система ГАРАНТ / НПП «ГАРАНТ-Сервис». — Электрон.дан. — Н., 2007. — 1 электрон.опт.диск (СД-КОМ). При этом опасность для жизни обороняющегося или другого лица должна быть объективно существующей. Если же опасность для жизни объективно не существовала, но оборонявшийся добросовестно заблуждался и имел основание полагать о наличии подобной опасности, такое заблуждение дает основание для прекращения уголовного преследования в силу отсутствия вины.
Также общественная опасность деяния исключается в случае причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ), так как в этом случае действие «направлено, прежде всего, на предупреждение совершения ими новых преступлений и обеспечение условий быстрого и полного раскрытия содеянного ими» Диаконов, В.В. Уголовное право России. Общая часть: учебное пособие / В. В. Диаконов [Электронный ресурс]. — М.: Информационно-образовательный юридический портал allpravo, 2008. - Режим доступа: http://www.allpravo.ru/.; при крайней необходимости (ст. 39 УК РФ), так как «крайняя необходимость — это такое поведение лица, когда оно вынуждено совершить какое-либо по внешнему характеру общественно опасное деяние, причиняя при этом определенный вред, чтобы предотвратить больший, в результате возникшей опасности, грозящей охраняемым законам интересам» Там же. — Режим доступа: http://www.allpravo.ru/. и т. п.
Характер общественной опасности деяния определяется содержанием и важностью объекта посягательства, видом причиненного ущерба, а также формой вины.
В Особенной части Уголовного кодекса РФ в составах преступлений зачастую указывается, в чем конкретно выражаются общественно опасные последствия. Это может носить как конкретный характер (например, в ст. 111 УК РФ детально перечислены виды причиненного тяжкого вреда здоровью) так и самые общие указания. Если в диспозициях статей Особенной части УК РФ предусмотрено обязательное наступление определенных последствий, то такие составы преступления принято считать материальными. Как определяет Ю. В. Николаева «материальные последствия причиняют вред материального характера, т. е. могут иметь материальное воплощение, быть измерены в денежном эквиваленте» Николаева, Ю.В. Уголовное право. Общая часть: учебный курс / Ю. В. Николаева [Электронный ресурс]. — М.: Московский институт экономики, менеджмента и права, 2007. — С. 374. — ISBN 978−5-392−166−8. — Режим доступа: http://www.e-college.ru.. При этом материальные последствия делятся на два вида — имущественные и личного характера".
К последствиям имущественного характера законодатель относит хищение имущества, его уничтожение или повреждение и т. п.; к последствиям личного характера относятся причинение физического вреда, то есть вред, причиняемый в результате общественно опасного действия или бездействия жизни или здоровью гражданина, например, причинение смерти, телесных повреждений. По мнению Г. В. Назаренко «преступные последствия имущественного характера могут выражаться в реальном ущербе или упущенной выгоде. Реальный ущерб — это вред, причиненный в результате повреждения, уничтожения или противоправного изъятия имущества. Упущенная выгода означает, что потерпевший не получает той имущественной выгоды, которую он имеет право получать по закону» Назаренко, Г. В. Уголовное право. Общая часть / Г. В. Назаренко. — М.: Ось-89, 2008. — С. 90. — ISBN 978−5-98 534−782−1.
Имущественный вред характеризуется количественными параметрами, он может быть оценен в денежном выражении.
Нематериальные последствия причиняются в том случае, если объект преступления является нематериальным, и выражаются в наступлении политического, организационного, морального и других нематериальных интересов, затрагивающих права и обязанности человека, государственных органов и общественных организаций. Так, нематериальные последствия могут выражаться в нарушении нормальной деятельности учреждений и т. п.
Необходимо отметить, что некоторые авторы считают нематериальные последствия неизмеряемыми, «неосязаемыми» и недоказуемыми Кучерова, И. И. Комментарий к УК РФ / И. И. Кучерова. — М.: Экзамен, 2008. — С. 614. — ISBN 978−5-377−1 409−6.; Жалинский, А. Э. Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А. Э. Жалинский — М.: Эксмо, 2005. - С. 203. — ISBN 5−699−7 649−2. и др. Но как отмечают Ю. В. Голик, А. С. Горелик и А. И. Долгова «нематериальные, т. е. социальные, психические, организационные, последствия в действительности по диалектической закономерности взаимосвязи качества и количества материи тоже имеют свои количественные параметры» Голик, Ю.В. Полный курс уголовного права / Ю. В. Голик, А. С. Горелик, А. И. Долгова. — М.: Юрид. центр Пресс, 2008. — С. 567. — ISBN 978−5-94 201−542−8. При этом следствие и суд должны их устанавливать, иначе нельзя отличить преступление от проступка и малозначительного деяния, определить характер и степень ущерба для его возмещения и индивидуализации наказания. Пункт «б» ч. 1 ст. 63 УК признает наступление тяжких последствий в результате совершения любого преступления отягчающим наказание обстоятельством.
Понятно, что измеряться такой нематериальный ущерб будет собственными показателями, которые согласуются с содержанием объектов посягательства. Так, психический вред при оскорблении должен оцениваться степенью неприличия формы унижения чести и достоинства личности.
Глава 19 УК «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина» предусматривает в диспозициях большинства норм социальные последствия — «вред правам и законным интересам граждан» (см. ст. 136, 137, 140 УК). Н. Ф. Кузнецова предлагает определять величину такого вреда «по значимости нарушенных прав — политических, трудовых, семейных, жилищных и т. д., по длительности и систематичности причинения вреда, по количеству потерпевших и др.» Кузнецова, Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Н. Ф. Кузнецова. — М.: Городец, 2007. — С. 217. — ISBN 978−5-9584−0173−4. Таким образом, единицами их измерения выступают время, продолжительность вредоносных изменений в объектах посягательства, глубина, стойкость, необратимость причиненного ущерба, актуальность безвредного функционирования объекта в соответствии с местом и временем совершения деяния и другие параметры.
В диспозиции нормы о нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений граждан (ч. 1 ст. 138 УК) не указаны последствия в виде причинения вреда правам и законным интересам граждан. Но несмотря на то, что вскрытие почтовых ящиков и ознакомление с их содержимым ныне стало обычным явлением в жилых домах, ставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности за это, следуя ч. 1 ст. 138 УК, законодатель не считает правильным, руководствуясь тем, что отсутствуют серьезные нарушения прав граждан.
Как отмечают М. П. Журавлев и С. И. Никулин «по степени реализации общественно опасные последствия подразделяются на реальный ущерб (вред) и угрозу, опасность их причинения» Журавлев, М.П. Уголовное право. Общая и Особенная части / под ред. М. П. Журавлева, С. И. Никулина. — М.: Норма, 2008. — С. 394. — ISBN 978−5-468−21−2. Такие преступления в теории уголовного права называются деликтами создания конкретной опасности, а составы преступлений — составами реальной опасности (например, при заведомом оставлении другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией (ч. 1 ст. 122 УК), радиоактивного заражения окружающей среды (ч. 1 ст. 215 УК). Аналогичным образом сформулированы диспозиции и ряда других уголовно-правовых норм (ст. 205, 2151, 217, 245 УК РФ) Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [федер. закон: принят Гос. Думой 24 мая 1996 года: по состоянию на 13 февраля 2009.]: справочно-правовая система ГАРАНТ / НПП «ГАРАНТ-Сервис». — Электрон.дан. — Н., 2007. — 1 электрон.опт.диск (СД-КОМ).
Как указывают А. И. Бастрыкин, А. В. Наумов «применение понятие материального и формального составов является лишь… законодательным приемом, с помощью которого создается формула состава преступления» Бастрыкин, А.И. Уголовное право России: практический курс / А. И. Бастрыкин, А. В. Наумов — М.: Волтерс Клувер, 2007. — С. 701. — ISBN 978−5-466−282−9. Она позволяет ограничивать описание преступного деяния в уголовно-правовой норме, не включая в него общественно опасные последствия и тем самым, освобождая правоприменителя в необходимости установления и доказывания наступления таких последствий. В зависимости от характера вредных изменений в охраняемых уголовным законом объектах диспозиции статей Особенной части УК РФ конструируют объективную сторону состава преступления двояким образом. Так, «в ряде случаев наличие оконченного состава преступления уголовный закон связывает лишь с наступлением определенных, указанных в законе последствий. Такие преступления именуются преступлениями с материальными составами…» Там же. С. 701.. К ним относятся убийства, телесные повреждения, кража и многие другие преступления.
В других случаях уголовный закон считает «преступление оконченным после совершения общественно опасного деяния (действия или бездействия) независимо от наступления определенных общественно опасных последствий. Такие преступления в теории уголовного права называются преступлениями с формальным составом» Бастрыкин, А.И. Уголовное право России: практический курс / А. И. Бастрыкин, А. В. Наумов — М.: Волтерс Клувер, 2007. — С. 702. — ISBN 978−5-466−282−9. Например, заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии (ст. 125 УК РФ), считается оконченным преступлением независимо от того, заболел ли тяжело или умер вследствие этого потерпевший или же был спасен, так как общественно-опасное последствие в этом случае находится за пределами состава преступления. Здесь совершение преступления связывается лишь с фактом оставления потерпевшего в опасном для жизни состоянии.
С помощью законодательной техники формулируется и так называемый усеченный состав преступления. Эта конструкция достигается переносом окончания преступления на более раннюю стадию — покушения или приготовления. К таким составам можно отнести, например, разбой (ст. 162 УК РФ Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [федер. закон: принят Гос. Думой 24 мая 1996 года: по состоянию на 13 февраля 2009.]: справочно-правовая система ГАРАНТ / НПП «ГАРАНТ-Сервис». — Электрон.дан. — Н., 2007. — 1 электрон.опт.диск (СД-КОМ).), то есть «нападение в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».
Н. Ф. Кузнецова и И. М. Тяжкова различают общественно опасные последствия по конструкции состава преступления на простые (одновременные и однородные) и сложные (комплексные, длящиеся). Как они считают, «это определяется тем, имеет ли состав два объекта, либо содержательными особенностями одного объекта, либо спецификой процесса причинения вредных изменений по продолжительности» Кузнецова, Н.Ф. Курс уголовного права. Общая часть. Учение о преступлении / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой [Электронный ресурс]. — М.: Зерцало, 2006. — С. 466. — ISBN 5−94 373−034−6. — Режим доступа: http://www.pravoteka.ru., то есть первые из них присущи преступлениям с простым составом, когда ниличствует лишь один объект, которому и причиняется вред; вторые — преступлениям со сложным составом, имеющим два и более непосредственных объекта, терпящих урон от преступного посягательства. Например, в сложном составе разбоя два объекта — безопасность, здоровье человека и имущественные интересы гражданина. Отсюда и ущерб разбоя — физический и имущественный. Комплексный характер обычно имеет ущерб хулиганства (физический, имущественный и организационный вред) в виде вредных изменений в общественной безопасности и общественном порядке.
Существуют так называемые в литературе дальнейшие или дополнительные преступные последствия, следующие за последствиями, являющимися обязательным элементом состава преступления, и находящиеся за пределами состава преступления. В квалификации преступления они не участвуют, так как лежат за рамками составов, однако при наличии их предвидения учитываются судом как отягчающие наказание обстоятельства. В п. «б» ч. 1 ст. 63 УК к числу обстоятельств, отягчающих наказание, отнесено «наступление тяжких последствий в результате совершения преступления» Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [федер. закон: принят Гос. Думой 24 мая 1996 года: по состоянию на 13 февраля 2009.]: справочно-правовая система ГАРАНТ / НПП «ГАРАНТ-Сервис». — Электрон.дан. — Н., 2007. — 1 электрон.опт.диск (СД-КОМ). Так, в экономических и должностных преступлениях в качестве дополнительного дальнейшего вредного последствия может выступать упущенная выгода (недополученная прибыль) предприятия. При предвидении этих последствий субъектом они вменяются лицу в качестве отягчающих наказание обстоятельств.
Преступления с двумя последствиями, двумя формами вины и двумя объектами предусмотрены в ст. 27 УК РФ. «Если в результате совершения умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица, уголовная ответственность за такие последствия наступает только в случае, если лицо предвидело возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если лицо не предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность наступления этих последствий. В целом такое преступление признается совершенным умышленно» Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [федер. закон: принят Гос. Думой 24 мая 1996 года: по состоянию на 13 февраля 2009.]: справочно-правовая система ГАРАНТ / НПП «ГАРАНТ-Сервис». — Электрон.дан. — Н., 2007. — 1 электрон.опт.диск (СД-КОМ).
Таковы умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее за собой по неосторожности смерть (п. 4 ст. 11 УК РФ), уничтожение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия (п. 2 ст. 167 УК РФ), разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия (п. 2 ст. 283 УК РФ), и др. В этих и подобных составах преступлений основное преступное последствие, которое причиняет первый ущерб объекту, в частности, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, уничтожение имущества. Второе, последовавшее последствие более тяжкое — чаще всего, смерть человека. Оба являются обязательными последствиями, прямо описанными в диспозиции уголовно-правовой нормы, но есть специфика в формах вины к основному последствию — прямой (косвенный) умысел, ко второму — обязательно неосторожность. Если в составах, квалифицированных другим, более тяжким последствием, второе последствие по времени наступает после первого, то имеются такие сложные составы, где разрыв во времени может быть минимальным либо даже вовсе отсутствовать. Это составы с двумя объектами и, соответственно, с двумя последствиями.
Таким образом, преступное (общественно-опасное) последствие — это объективное выражение общественной опасности деяния, оно присуще любому преступлению. В преступном последствии реализуется та общественная опасность действия или бездействия, из-за которого оно запрещено уголовным законом.
В связи с этим Н. Ф. Кузнецова обоснованно замечает: «Раскрыть общественную опасность преступления — это значит в первую очередь и главным образом показать какой вред для… общества несет с собой данное преступление…, сколь отрицательно влияет, тормозит, подрывает выполнение тех или иных политических и хозяйственных задач… совершенное лицом преступление» Кузнецова, Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Н. Ф. Кузнецова. — М.: Городец, 2007. — С. 336. — ISBN 978−5-9584−0173−4.
Значение преступных последствий в обобщенном виде можно представить следующим образом:
— вред выступает основанием криминализации или декриминализации деяния;
— установление общественно опасных последствий влияет на квалификацию преступлений;
— вред служит разграничительным признаком между преступлением и непреступным правонарушением, или деянием, в силу малозначительности не представляющим общественной опасности;
— дальнейшие, дополнительные последствия, находящиеся за рамками состава преступления, учитываются судом при назначении наказания виновному как отягчающее обстоятельство.
2 Проблемы определения российскими судами причинной связи между действием и общественно-опасными последствиями.
2.1 Уголовно-правовая концепция причинной связи в российском уголовном праве Причинная связь между деянием и последствием является третьим обязательным признаком объективной стороны состава убийства. Так, Л.В. Иногамова-Хегай, А. И. Рарог, А. И. Чучаев отмечают, что «в уголовном праве причинная связь является конструктивным признаком объективной стороны преступлений, имеющих материальный состав. В связи с этим она признается необходимым и непременным условием уголовной ответственности за наступившие общественно опасные деяния» Иногамова-Хегай, Л. В. Российское уголовное право. Общая часть / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева — М.: Проспект, 2009. — С. 63. — ISBN 978−5-392−260−3.
В теории уголовного права проблема причинной связи стала разрабатываться в середине XIX века. Многие криминалисты опирались на идеи английского философа Джона Стюарта Милля, изложенные в его книге «Система логики силлогистической и индуктивной» Милль, Джон Стюарт. Система логики силлогистической и индуктивной. — М.: 1914. — С. 397. Цит. Рарог, А. И. Уголовное право России. Общая часть / под ред. А. И. Рарога. — М.: Эксмо, 2009. — С. 117. — ISBN 978−5-699−30 169−0. Суть взглядов Милля на причинность заключалась в том, что каждое конкретное действие может вызываться целым рядом причин. Другими словами, он отрицал однозначность связи причины и следствия. Кроме того, Милль отрицал объективный характер причинно-следственных связей и рассматривал их в сугубо логическом плане.
Взгляды Милля на причинно-следственную связь были восприняты многими учеными-криминалистами, которыми была разработана теория «соп-ditio sine qua non», — теория равных условий (теория эквивалентности).
Так как определение причинной связи в уголовном праве имеет плюралистичный характер, существует большое число теорий причинной связи. Решение вопроса о наличии или отсутствии причинной связи в таких случаях осложняется тем, что видов связей между явлениями, при которых одно явление определяет появление другого, очень много (более 30) Рарог, А. И. Уголовное право России. Общая часть / под ред. А. И. Рарога. — М.: Эксмо, 2009. — С. 401. — ISBN 978−5-699−30 169−0. Ввиду этого нередко западными юристами провозглашается полный отказ от каких-либо попыток дать общие правила определения наличия причинной связи. Так, английский криминалист К. Кенни по этому поводу пишет: «просто существует известный предел, за которым право отказывается следить за цепью причинности… В таких случаях… невозможно сформулировать общее правило, устанавливающее такой предел» Кенни К. Основы уголовного права.- М., 1949. — С. 139. Цит.: Кудрявцев, В. Н. Уголовное право России. Общая часть / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. В. Лунеева, А. В. Наумова. — М.: Юристъ, 2006. — С. 141. — ISBN 5−7975−0777−3.
Пожалуй, единственным общим для всех теорий причинной связи критерием является то, что причина всегда должна предшествовать во времени следствию. Если наступление последствия было объективно предопределено ещё до совершения деяния, либо последствие стало результатом процессов, развивающихся параллельно с деянием и независимых от него, о причинной связи речи не идёт. Однако предшествование деяния во времени последствию само по себе недостаточно для констатации наличия причинной связи: «после того» — не означает «вследствие того» Рарог, А. И. Уголовное право России. Части общая и особенная: курс лекций / под ред. А. И. Рарога. — М.: ТК Велби, 2007. — С. 406. — ISBN 978−5-482−1 292−1. .
Взгляды Милля на причинно-следственную связь были восприняты многими учеными-криминалистами, которыми была разработана теория «соп-ditio sine qua non», — теория равных условий (теория эквивалентности). Основателем этой теории принято считать немецкого криминалиста М. Бури Там же. С. 411.
Теория условий или эквивалентная теория предполагает, что причиной наступления последствий будет являться любое деяние, которое выступает необходимым условием их наступления: это деяние, без которого не были бы причинены последствия, («условие, без которого не», лат. conditio sine qua non). При этом все условия, которые внесли вклад в преступный результат признаются эквивалентными Рарог, А. И. Уголовное право России. Части общая и особенная: курс лекций / под ред. А. И. Рарога. — М.: ТК Велби, 2007. - С. 501. — ISBN 978−5-482−1 292−1. Например, в ситуации, когда потерпевшему вначале был причинён небольшой вред здоровью (сломан палец), а затем по дороге в травмпункт он был насмерть сбит автомобилем, водитель которого нарушил правила, одинаково значимыми факторами объявляются причинение вреда здоровью и нарушение правил: оба эти деяния явились необходимыми условиями наступления смерти: если бы не был причинён вред здоровью, потерпевший не пошёл бы в травмпункт и не был бы сбит машиной Кузнецова, Н.Ф. Курс уголовного права. Общая часть. Учение о преступлении / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой [Электронный ресурс]. — М.: Зерцало, 2006. — С. 468. — ISBN 5−94 373−034−6. — Режим доступа: http://www.pravoteka.ru..
Данная теория имеет как достоинства, так и недостатки. С одной стороны, концепция необходимого условия даёт возможность установить, какие деяния точно не являются причиной последствия: если мысленное исключение (элиминирование) таких деяний из причинно-следственной цепи не приведёт к её разрыву, они не могут быть признаны причиной последствия. Концепция необходимого условия и его элиминирования была разработана Т. В. Церетели и устанавливает, что причинная связь существует тогда, когда деяние является необходимым условием предусмотренного статьей уголовного Кодекса противоправного последствия или его конкретной опасности, без которого в данном случае это последствие не наступило бы либо не создалась бы такая опасность Церетели, Т. В. Причинная связь в уголовном праве / Т. В. Церетели. — Тбилиси: Изд-во Тбилисского университета, 1957. — С. 56. Теория эквивалентности явно не удовлетворяла требованиям правоприменительной практики. Положения этой теории ориентировали судебные органы на чрезмерное расширение объективных оснований уголовной ответственности.